防止商標權與其他權利沖突混淆的原則
2022-06-10 14:40:02
商標的基本功能是區分商品或服務的來源。保護商標專用權的實質在于保證商品或服務來源的真實性和可識別性,禁止他人未經許可使用,避免商品或服務來源的混淆,損害消費者和商標權人的利益。從這個角度看,商標專用權作為一種壟斷權,是一種先占權。因此,防止混淆已成為保護商標專用權的核心,也是確定商標權范圍的理論基礎,為各國商標立法和實踐所接受和適用。
我國《商標法》第五十二條第一款第(一)項規定,未經商標注冊人許可,在同一種商品或者類似商品上使用相同或者近似的商標,屬于侵犯注冊商標專用權的行為。根據這一規定,對普通商標的保護,只要在同一種商品或者類似商品上使用相同或者近似的商標,就構成對普通商標的侵權。雖然上述規定并未將誤導公眾、造成混淆列為構成侵犯普通商標專用權的要件,但在司法實踐中,商標近似的認定是基于相關公眾容易對商品來源產生誤解或者認為其來源與他人注冊商標有特定聯系。與普通商標相比,《商標法》賦予馳名商標更高層次的保護,但《商標法》的第13條容易導致混淆。作為保護未在中國注冊的馳名商標的重要要件,會誤導公眾,作為保護在中國注冊的馳名商標的重要要件。
以停止混淆原則作為商標權與其他權利沖突的抗辯,主要適用于商標與商號的沖突。通過法定程序注冊的商標、商號,受商標法律法規以及企業名稱登記管理法規、規章的調整、規范和保護。商標作為商業標志,主要用于區分不同商品或服務的來源,商號是區分不同企業的主要標志。本來這兩者是相安無事的,大眾一般不會把它們混為一談。但由于商標注冊實行全國統一注冊管理,商號注冊實行分級注冊管理,又由于部分經營者受利益驅動,執著于他人商標或商號的商譽,商標與商號的文字相同或近似是必然的。相關法律法規保護商標和商號的專用權,其目的是保護商標和商號的區分功能。解決商標與商號的沖突,基本原則應該是停止混淆,其核心應該是禁止商標與商號的相同和近似使用,停止混淆或混淆的可能性。因為如果商標和商號的文字不同、相近、不混淆,商標、商號以及相互之間的識別功能都不會受到影響,公眾也不會誤認為購買。對此,國家工商行政管理總局工商企字〔1999〕第《關于解決商標與企業名稱中若干問題的意見》號第四條規定:“商標中的文字與企業名稱中的字號相同或者近似,致使他人混淆市場主體及其商品或者服務的來源(含混淆的可能,下同),從而構成不正當競爭的,應當依法予以制止。”第五條規定:‘前條所稱混淆主要包括: (一)將他人企業名稱中相同或者近似字號的文字注冊為商標,使相關公眾對企業名稱所有人和商標注冊人產生誤解或者誤認的;(二)將他人注冊商標相同或者近似的文字注冊為企業名稱,使相關公眾對商標注冊人和企業名稱所有人產生誤解或者誤認的。“根據上述規定,商標與商號沖突的原因是注冊商標中的文字與企業名稱中的商號相同或者近似。上述規定,即商標與商號沖突的抗辯理由。商標與商號沖突造成的市場混亂;一是混淆了相關公眾和市場主體;二是混淆相關公眾對商品或服務來源的認識;第三,混淆了相關公眾對市場主體之間關系的認識。當商標與商號發生沖突時,無論是發生在類似商品上,還是發生在不同種類的商品上,除善意者外,抗辯的基本原則都應該是停止混淆。法律的正義價值取向,不允許任何人利用他人的商業信譽,通過混淆市場主體及其商品或服務的來源來獲取利益。
如原告成都皇城馬勞酒店有限公司成立于1997年,是一家以餐飲服務為主的企業。原告在其經營過程中,注冊了皇城(圖文結合)、皇城(美術字體)、紅(美術字體)等多個商標,并將這些注冊商標用于其店鋪使用或散發的宣傳手冊、手提袋、介紹卡等宣傳資料中,以及“年年味同”、“川人味川、川人味川”等。被告北京黃蓉馬勞火鍋店于2001年成立后,在其店外懸掛的大型廣告燈箱上顯著使用與原告皇城馬勞注冊商標(藝術字體)相同的黃蓉馬勞字體,在其店內使用的與原告風格相近似的宣傳手冊、手提袋、介紹卡上使用“川人川風、蜀地蜀風”字樣。“每年的味道都一樣”和“一樣”。原告發現被告的上述行為后,于2005年提起訴訟
北京一中院認為,著作權人和商標權人的精神權利和財產權利應當受到社會的尊重和法律的保護。被告擅自使用原告享有著作權的廣告用語和與原告注冊商標極為近似的“黃蓉馬勞”名稱,會使消費者對原告和被告的服務來源產生誤解,損害公眾利益,侵犯原告依法享有的著作權和注冊商標專用權。因此,應當承擔相應的法律責任,包括停止侵權、公開賠禮道歉、賠償原告一定的經濟損失等。
2002年11月13日,北京市第一中級人民法院依據《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國著作權法》、《中華人民共和國商標法》的相關規定,對本案作出一審判決:被告黃蓉馬勞火鍋店立即停止使用“川味、蜀地蜀風”等標語和黃蓉馬勞的標識。被告黃蓉媽媽火鍋店就其侵犯注冊商標專用權行為向原告公開賠禮道歉;賠償原告經濟損失共計人民幣17萬元(其中侵犯著作權案件賠償2萬元)
元,侵犯商標專用權案賠償15萬元)。就本案而言,從被告使用的字號本身來看,與原告的“皇城老媽”(圖文組合)商標相比較,被告的“皇蓉老媽”字號與原告注冊商標最具有顯著性的部分即“皇城老媽”四字僅一字之差,與原告的“皇城老媽”(美術字體)商標相比較,“皇蓉老媽”字號的字體又與該注冊商標的字體相一致。所以,被告使用的字號與原告的兩個商標相似,已經足以構成商標法意義上的近似。從被告的使用方式看,被告在燈箱上雖然沒有明確指出“皇蓉老媽”是其服務商標,但從被告在對外宣傳中凸顯該字號的使用方式和該字號在實際經營活動中所起到的作用來看,它完全可以實現商標所具有的區分服務來源的功能,構成了商標法意義上的使用。同時,由于原、被告都屬于餐飲行業內的經營者,所以在普通消費者施以一般注意力的情況下存在混淆二者的可能。所以,被告的行為已毫無疑問地構成了對原告注冊商標專用權的侵害。
我國司法機關對這種現象也給予了高度的關注,在最高人民法院于2002年10月12日頒布的《關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》中,明確規定將與他人注冊商標相同或者相近似的文字作為企業字號在相同商品(包括服務)上突出使用,容易使相關公眾產生混淆的,構成侵犯注冊商標專用權。本案是北京市第一中級人民法院在該司法解釋頒布后作由的首例判決。
再如:原告北京臺聯良子保健技術有限公司(以下簡稱臺聯良子公司)與被告北京興元良子健身服務有限責任公司(以下簡稱興元良子公司)侵犯注冊商標專用權糾紛一案,北京市第二中級人民法院認為:
臺聯良子公司經合法受讓成為“良子”文字及圖形組合商標的權利人,該注冊商標專用權應受法律保護。判斷是否構成侵犯注冊商標專用權應以消費者的一般注意力作為評判的標準,將原、被告的商標進行整體與顯著部分相比較,并進行綜合判斷。就該涉案被控侵權的商業標志圖案而言,在被告使用的“興元良子”商業標志設計外形上,將“興元”二字設計成腳掌圖形,突出了標志中的“良子”二字。原告的商標,文字在左,圖形在右。被告使用的商業標志圖形在左,文字在右。兩者比較,都有腳掌的圖形和文字“良子”,可能造成消費者的混淆與誤認,從而與原告注冊商標構成了近似。根據我國商標法的規定,未經商標注冊人的許可,在相同或者類似的服務上使用與其注冊商標相同或者近似的商標的,屬于對注冊商標專用權的侵犯。興元良子公司稱其使用的涉案商標系來源于該公司法定代表人的乳名,因此不構成侵權的說法缺乏法律依據,本院不予采信。興元良子公司應承擔停止侵害、賠償損失的民事責任。興元良子公司稱其從營業之始至今尚未盈利,但其所提供的相關證據缺乏充分的證明力,本院亦不予采信。本院將參考興元良子公司侵權行為的主觀惡性程度、從事經營的時間長短、經營場所的規模大小、服務價格等因素對賠償數額予以酌定。
綜上所述,依照《中華人民共和國民法通則》第一百一十八條、第一百三十四條第一款第(一)、(七)項,《中華人民共和國商標法》第五十二條第一款第(一)項、第五十六條第二款之規定,判決如下:
一、北京興元良子健身服務有限責任公司于本判決生效后,立即停止使用與北京臺聯良子保健技術有限公司注冊的“良子”文字和圖形商標相同或者相近似的商業標志;
二、北京興元良子健身服務有限責任公司于本判決生效后十日內,賠償北京臺聯良子保健技術有限公司損失十二萬元;
三、駁回北京臺聯良子保健技術有限公司的其他訴訟請求。
興元良子公司不服一審判決,提起上訴。
北京市高級人民法院認為:
對于侵害注冊商標專用權糾紛,商標注冊人或者利害關系人可以向人民法院起訴。本案中,臺聯良子公司于1999年1月18日經新疆良子健身有限公司許可取得了“良子”服務商標的獨占使用權后,即成為“良子”服務商標的利害關系人,對于侵害“良子”服務商標的行為有權單獨向人民法院起訴。興元良子公司關于臺聯良子公司無權提起本案民事訴訟的主張不能成立。對于文字和圖形組合而成的商標而言,其主要識別部分在于其中的文字。興元良子公司未經“良子”服務商標的權利人及利害關系人許可,在相同的服務上突出使用了“良子”文字標識,已構成了在相同的服務上使用與注冊商標相似的標識,足以造成消費者的混淆和誤認,侵犯了“良子”注冊商標專用權,理應承擔相應的法律責任。一審法院根據興元良子公司侵權行為的惡性程度、從事經營的時間、經營場所的規模及服務價格等因素酌情確定其賠償臺聯良子公司經濟損失12萬元并無不當,本院不持異議。綜上,上訴人興元良子公司的上訴理由不能成立,其上訴請求不予支持。原審判決認定事實清楚、適用法律正確,本院應予維持。據此,依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規定,判決如下:
駁回上訴,維持原判。
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